Поиск по этому блогу

понедельник, 29 февраля 2016 г.

Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание

Уголовная ответственность относится к фундаментальным понятиям уголовного права и является связующим звеном юридической триады: преступление---уголовная ответственность---наказание.
Вряд ли можно согласиться с определением уголовной ответственности как реализации уголовной правовой нормы в рамках охранительного уголовного правоотношения, поскольку:
  • уголовно-правовая норма может реализовываться и вне уголовной ответственности;
  • понятия уголовного правоотношения и уголовной ответственности не совпадают по объему.

Уголовная ответственность – это сложное социально-правовое последствие совершения преступления, которое включает четыре элемента:
основанную на нормах уголовного закона и вытекающую из факта совершения преступления обязанность лица дать отчет в содеянном пред государством в лице его уполномоченных органов;
выраженную в судебном приговоре отрицательную оценку (осуждение, признание преступным) совершенного деяния и порицание (выражение упрека) лица, совершившего это деяние;
назначенное виновному наказание или иную меру уголовно-правового характера;
судимость как специфическое правовое последствие осуждения с отбыванием назначенного наказания.
Уголовная ответственность может существовать и реализовываться только в рамках уголовно-правового отношения.
Уголовно-правовые отношения – это вытекающие из факта совершения преступления и регулируемые нормами уголовного права общественные отношения между лицом, совершившим преступление, и государством, направленную на реализацию взаимных прав и обязанностей этих субъектов в связи с применением уголовного закона по факту совершения данного преступления.
Содержанием уголовно-правового отношения являются корреспондирующие права и обязанности субъектов.
Уголовно-правовое отношение является, с одной стороны, формой существования уголовной ответственности, а с другой – способом определения ее объема и реализации. 

Об уголовной ответственности можно говорить в трех аспектах:
  1. об установлении ее в законе;
  2. о возникновении уголовной ответственности;
  3. ее реализации.

Возникновение уголовной ответственности связано с фактом совершение преступления конкретным лицом. С этого момента между ним и государством возникают уголовно-правовое отношение и уголовная ответственность.
Реализация уголовной ответственности означает, что после возникновения уголовного правоотношения, права и обязанности его субъектов были реализованы в точном соответствии с предписаниями закона.
Самой естественной и самой распространённой реализацией уголовной ответственности является наказание.
В определенной форме реализация уголовной ответственности проявляется во всех четырех элементах:
  1. обязанность отчитаться в содеянном и подвергнуться осуждению и принуждению;
  2. судебное осуждение, порицание;
  3. мера государственного принуждения в форме наказания;
  4. судимость.

Также реализацией уголовной ответственности может быть:
  1. осуждение без назначения наказания;
  2. принудительные меры воспитательного воздействия (не всегда);
  3. принудительные меры медицинского характера (спорная точка зрения).


Проблема оснований уголовной ответственности рассматривается в двух аспектах – философском и юридическом.
Философский аспект проблемы заключается в решении вопроса: почему человек должен нести ответственность за свои поступки.
Юридический аспект проблемы основания всякой правовой, в том числе и уголовно-правовой, ответственности сводиться к решению вопроса: за что, т.е. за какое именно поведение лица, может наступить ответственность.
Под составом преступления понимается совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.
Преступление – то совершенное в реальной жизни конкретное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.
Состав преступления – это юридическая характеристика деяния, которое объективно обладает свойством общественной опасности. Потому одного лишь наличия формальных признаков состава преступления еще недостаточно для признания совершенного деяния преступлением.

 Состав преступления – это совокупность предусмотренных уголовным законом совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующее общественно опасное деяние как преступное.
Под признаком состава преступления понимается обобщенное юридически значимое свойство, присуще всем преступление данного вида.
Признаком состава преступления можно считать такое свойство (черту, особенность), которое:
Признаком состава преступления можно считать такое свойство (черту, особенность), которое:
  1. в сочетании с другими признаками определяет деяние как общественно опасное, противоправное, виновное и наказуемое;
  2. выражает его отличие от других преступлений и иных правонарушений;
  3. прямо указано в диспозиции уголовно-правовой нормы или однозначно вытекать из нее при толковании;
  4. не является производным от других признаков;
  5. присуще всем преступлениям данного вида.

Состав определенного вида преступления (убийства, контрабанды, незаконного предпринимательства и т.д.) представляет его законодательную модель, которая характеризуется минимальным набором необходимых признаков, обязательно имеющихся в каждом случаи совершения преступления данного вида.
Всего в составе преступления выделяются четыре элемента, каждый из которых охватывает группу признаков состава, характеризующих:
  1. объект преступления;
  2. объективная сторона преступления;
  3. субъективная сторона преступления;
  4. субъект преступления.

Объект преступления – это те охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которое посягает общественное опасное и уголовно наказуемое деяние. По широте круга общественных отношений, на которое происходит посягательство, в науке уголовного права принято различать общий, родовой, видовой и непосредственный объект (классификация объектов по вертикали).
Общий объект – представляет собой всю совокупность общественных отношений, поставленных под охрану уголовного права.
Родовой объект объединяет достаточно широкую группу общественных отношений, на которые посягают преступления, предусмотренные одним и тем же разделом Особенной части УК.
Видовым объектом называется более узкая группа общественных отношений, охраняемых нормами одной и той же главы Особенной части УК.
Непосредственный объект – это конкретное общественное отношение, на которое посягают два или более однородных преступления или даже одно какое-то преступление.
Некоторые преступления посягают одновременно не на один, а на два объекта. В таких преступлениях принято выделять основной, дополнительный и факультативный объекты (классификация по горизонтали).
С объектом преступления тесно связаны предмет посягательство и личность потерпевшего.
Предмет преступления – это физический предмет материального мира или интеллектуальная ценность, на которые оказывается непосредственное воздействие при совершении преступления.
Под потерпевшим понимается физическое лицо, которому преступлением причинён физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинение преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК). Предмет преступления и потерпевший входят в составы не всех, а лишь некоторых преступлений.
Объективная сторона преступления – означает внешнее проявление преступления в реальной действительности т.е. его физическую сторону. Для характеристики объективной стороны преступления в законодательстве и уголовно-правовой науке используется целый комплекс юридических признаков:
  • деяние (действие или бездействие);
  • общественно опасные последствия;
  • причинная связь;

время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления.
Субъективная сторона преступления – это психическая деятельность лица, непосредственно связная с совершением преступления. Содержание субъективной стороны преступления характеризуется такими юридическими признаками, как вина (обязательный признак), а также мотив и цель (факультативные признаки).
Субъект преступления – это лицо, совершившего уголовно наказуемое деяние и в соответствии законом способное нести за него уголовную ответственность. Согласно ст. 19 УК РФ «Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом». Также есть понятие специальный субъект (должность, гражданство, отношение к воинской обязанности и т.д.).
Признаки состава преступления подвергается также категоризации на: основные (необходимые) и факультативные (дополнительные).
Основными (необходимыми) называются признаки, входящих в состав всех без исключения преступлений. К их числу относиться:
  1. объект преступления;
  2. общественно опасное деяние (действие или бездействие);
  3. вина (в форме умысла или неосторожности);
  4. вменяемость;
  5. достижение им возраста, предусмотренного УК РФ.

Факультативные юридические признаки используются законодателем при конструировании не всех, а только некоторых составов преступлений. С их помощью преступление характеризуется дополнительными чертами, в которых выражается специфика конкретного вида преступления. К данной группе относится такие признаки как:
  1. предмет посягательства;
  2. потерпевший от преступления;
  3. общественно опасные последствия;
  4. причинная связь;
  5. способ, время, место, обстановка, орудия и средства (совершения преступления);
  6. мотив и цель;
  7. специальные признаки субъекта.

В зависимости от того, насколько важным считает законодатель тот или иной факультативный признак в конкретном составе преступления, тот признак может выполнять три функции (иметь троякое значение):
  • стать обязательным;
  • приобрести значение квалифицирующего;
  • выступать как обстоятельство смягчающее или отягчающее наказание.
Наличие состава преступления в совершенном общественно опасном деянии является основанием уголовной ответственности. В этом и состоит главное значение состава преступления. Его наличии в конкретном общественно опасном деянии служит необходимым и достаточным основанием для привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего это деяние.
Состав преступления служит также инструментом квалификации преступления, ее юридическим основанием, т.е. под квалификацией (официальной), понимается установления и закрепления в процессуальных документах тождества между юридическими признаками реального общественно опасного деяния и признаками, с помощью которых законодатель в нормах Особенной части УК, сконструировал состав данного преступления, создал его законодательную модель.  Квалификация может быть официальной (органы предварительного расследования, прокурор, суд, и т.д.) и неофициальной (студенты, преподаватели, профессора и т.д.).
Теория уголовного права квалифицирует составы преступлений по различным основаниям. По степени общественной опасности различаются:
  • основной состав;
  • состав со смягчающими обстоятельствами;
  • состав с отягчающими обстоятельствами.

По конструкции объективной стороны, т.е. способу ее законодательного описания, составы преступлений подразделяются на формальные и материальные.
Формальными называются такие составы преступлений, объективная сторона в законе которых характеризуется с помощью только одного обязательного признака – деяния (действие или бездействие).
Материальные составы – это составы, в объективную сторону которых законодатель включил в качестве обязательных признаков не только деяние, но и его общественно опасные последствия.
Таким образом объективная сторона преступлений с материальным составом характеризуется тремя обязательными признаками:
  • деяния (действие или бездействие);
  • общественно опасные последствия;
  • причинная связь.

По структуре составы преступлений подразделяются на простые и сложные.
В простых составах все признаки состава преступления характеризуются в законе одномерно (например, убийство ч. 1 ст. 105 УК, посягает на один объект, жизнь человека, совершается одним деянием- лишением жизни, влечет одно последствие - смерть, совершается с одной формой вины- умыслом).
В сложных составах преступления хотя бы один признак характеризуется не одномерно (например, разбой ст. 162 УК посягает на два объекта, собственность и здоровье лица).






пятница, 26 февраля 2016 г.

Понятие преступления и виды преступлений

Преступление – это деяние
Преступление – то прежде всего деяние, т.е. выраженной в форме активного действия или пассивного бездействия акт поведения (поступок, деятельность). Преступное деяние, будучи разновидностью человеческих поступков, прежде всего должно обладать всеми признаками последних в психологическом смысле.
Психологически всякое человеческое действие или бездействие обладает мотивированностью, т.е. вызывается теми или иными побуждениями либо системой их (корыстью, ревностью и т.д.) и целенаправленностью, предвиденьем результатов своего поведения.
Основанием уголовной ответственности является совершение виновного, запрошенного настоящим Кодексом деяния в виде:
  • оконченного преступления;
  • приготовления к совершению преступления;
  • покушения на совершение преступления;
  • соучастия в совершение преступления.

Преступление – общественно опасное деяние
Преступлением является лишь такое деяние, которое по содержанию общественно опасно. Общественная опасность составляет важнейшее социальное (материальное) свойство преступления. Общественная опасность слагается из следующих криминообразующих компонентов:
  • общественно опасные последствия (вред, ущерб);
  • формы вины (умысел, неосторожность);
  • способы действия или бездействия (насильственные, обманные, с использованием служебного положения, групповые);
  • мотивов и целей деяния.

Общественную опасность как объективную вредоносность образуют общественно опасные последствия и способы действия (бездействия). Таким образом:
  1. Общественная опасность деяния по природе есть объективное свойство преступления;
  2. Общественная опасность по содержанию – объективно-субъективная категория, определяемая совокупностью всех обязательных элементов состава преступления;
  3. Кодекс употребляет понятие и термин «Общественная опасность» в двух разновидностях: объективной, объективно-субъективной вредоносности;
  4. Общественная опасность деяний служит основанием их криминализации законом;
  5. Общественная опасность выступает основанием привлечения виновного лица к уголовной ответственности;
  6. Характер и степень общественной опасности определяет категоризацию преступлений;
  7. Общественная опасность преступления – первый критерий индивидуализации наказания;
  8. Общественная опасность – такое специфическое свойство преступления, которое позволяет ограничивать преступления от малозначительных деяний и не преступных правонарушений.

Преступление – виновное деяние
В строгом соответствии с принципом вины, преступлением может быть лишь виновно совершенное общественно опасное деяние. Форма вины есть нечто внешнее по отношению к содержанию.
Форма вины включает:
  • Умысел: (прямой, косвенный);
  • Неосторожность: (легкомыслие, небрежность).

Таким образом, вина является обязательным субъективным свойством преступления, представляющая собой психологическое отношение лица к совершенному общественно опасному действию (бездействию) и наступившим общественно опасным последствиям.

Преступления – уголовно-правовое деяние
Третьим обязательным свойством преступления является его уголовная противоправность. В отличии от социального – это юридическое свойство деяния. Оно представляет собой:
  • запрещённость;
  • угрозу наказанием

В санкциях, фиксируется именно угроза наказанием, а не реальное наказание, которое в конкретном случае может и не последовать. Угроза и является свойством уголовной противоправности преступления. Общественная опасность, виновность, уголовная противоправность – равновеликие, равнозначные свойства преступления. Отсутствие любого из них исключает наличие преступного деяния.
Признак преступления – это словесная характеристика в диспозиции норм преступления и его свойств.  
Итак, уголовная противоправность:
  1. юридическое свойство преступления;
  2. равнозначна таким его социальным свойствам, как общественная опасность и виновность;
  3. прямо проистекает из требований принципа законности;
  4. слагается из запрета совершать (воздерживаться) соответствующее деяние, описанное в санкциях нормы под угрозой наказания;
  5. адекватно отражает общественную опасность деяния;
  6. представляет собой оценку законодателем общественной опасности деяния.

Малозначительное деяние
Развивая и закрепляя социальное свойство преступления – общественную опасность, ч.2 ст. 14 УК устанавливает: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющей общественной опасности».
Малозначительное деяние не является преступлением при наличии одновременно двух условий. Первое: оно должно формально подпадать под признаки преступления, предусмотренного уголовным законом. Второе: в нем отсутствует другое свойство преступления – общественная опасность.
Малозначительное деяние лишь тогда не признается преступным, если малозначительность была и объективной, и субъективной.

Категории преступлений
Категоризация или классификация преступлений – это разделение их на группы по тем или иным признакам. В основу классификации преступлений могут быть положены характер и степень общественной опасности деяний либо отдельный элемент состава преступления. Категоризация преступлений наглядно показана в ст. 15 УК:
1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.
3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы.
4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.
5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.

Преступления, неприступные правонарушения и аморальные поступки
Разграничение преступлений и неприступных правонарушений проходит по трем основным категориям:
объекту;
общественной опасности;
виду противоправности.
Объектами преступлений признаются такие интересы, которые в других отраслях права не встречаются в силу их особой ценности. Из субъективных элементов преступления закон чаще всего называет формы вины и низменность мотивов и целей, отличающих преступление от не приступного правонарушения. Различны субъекты преступлений и проступков. Субъектами преступлений могут быть только физические лица. Субъектами иных правонарушений могут быть также юридические лица.
Четкий разграничительный признак – вид противоправности. Преступления всегда запрещаются только федеральным уголовным законом и под угрозой наказания. Неприступные правонарушения регулируются семейным, трудовым, гражданским, административным и другим законодательством – федеральным и субъектов Федерации, а также подзаконными нормативными актами.
Таким образом преступления отличаются от неприступных правонарушений и аморальных поступков:
  1. по общему объекту, более широкому и разнообразному, чем во всех иных отраслях права;
  2. по антисоциальности, которая в преступлениях наивысшая и именуется общественной опасностью;
  3. внутри общественной опасности ведущим разграничительным элементом выступает вред (ущерб) охраняемым интересом личности, общества, государства;
  4. среди других криминообразующих признаков, которые позволяют провести границу между преступлениями и непреступными нарушениями, УК предусматривает прямой умысел, низменную мотивацию, опасные способы совершение деяний, в том числе групповой, с использованием субъектом служебного положения, с применением оружия.














Уголовный закон

Понятие уголовного закона
Уголовный закон – это принятый Государственно Думой нормативный акт, содержащий систему уголовно-правовых норм, некоторые устанавливают принципы и основания уголовной ответственности, определяют, какие общественно-опасные деяния являются преступлениями и какие наказания предусматриваются за их совершение, а также регламентирует основания и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. Уголовный закон является единственным источником уголовного права.
Уголовный закон осуществляет несколько функций:
  • охранительную
  • регулятивную
Уголовный кодекс – кодифицированный нормативный акт, состоящий из взаимосвязанных, взаимообусловленных уголовно-правовых норм, расположенных в определенном порядке, определяющих принципы и основания уголовной ответственности, преступность и наказуемость общественно опасных деяний, а также основания и условия освобождения от уголовной ответственности. 

Структура уголовного закона
Структура уголовного закона соответствует структуре УК и состоит из Общей и Особенной частей. Эти части подразделяются на 12 разделов, разделы делятся на главы, объединяющие статьи, пронумерованы арабскими цифрами. Первичной структурной ячейкой УК является статья.
Уголовно-правовая норма имеет трехэлементную структуру:
  • гипотеза (в гипотезе нормы устанавливаются условия, при наличии которых деяние, сформулированное в диспозиции, признается общественно опасным и преступным);
  • диспозиция;
  • санкция.
Статьи Особенной части УК состоят из:
  • диспозиции (часть статьи Особенной части, раскрывающая понятия преступного деяния);
  • санкции (часть статьи Особенной части УК в которой закрепляются виды, сроки и размеры наказания). 
Диспозиции Особенной части УК бывают:
  • простыми (лишь называет деяние, не раскрывая его признаков);
  • описательными (называет деяние и раскрывает его признаки);
  • ссылочными (не раскрывает признаков преступного деяния, а отсылает к другой статье или части той же самой статьи УК);
  • бланкетными (называет преступное деяние, не определяя его признаков, и отсылает к другим законам или подзаконным актам иных отраслей права).
В действующем УК выделяются:
  • относительно-определенные санкции (в которой указываются сроки наказания или его размеры (в пределах) минимальный, максимальный);
  • альтернативные санкции (предусматривает на альтернативных началах два или более основных наказания). 
Также можно назвать санкции:
  • простыми (только с основным наказанием);
  • кумулятивными - с дополнительными наказаниями (включает наряду с основным наказаниями дополнительные).
Действие уголовного закона во времени
Правильное применение уголовного закона связано с установление его временного и пространственного действия.  Временем совершение преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) не зависимо от наступлений общественно опасных последствий. Это же правило о времени совершения преступления применяется к длящимся и продолжаемым преступлениям.
Длящееся преступление определяется как действие или бездействие, сопряжённое с последующем длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного под угрозой уголовного преследования.
Продолжаемое преступление состоит из ряда тождественных деяний, направленных к достижению одной цели, объединённых единым умыслом.

Действие уголовного закона в пространстве
Территориальный принцип действие уголовного закона означает распространение его обязательной силы на определенную территорию, независимо от государственной принадлежности лица, совершившего преступление на этой территории.
Согласно ст. 67 К РФ:
Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.
Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права.
Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия.
  1. Принцип дипломатического иммунитета ((дипломатической неприкосновенности) является исключением из территориального принципа действия уголовного закона для некоторых иностранных граждан, совершивших преступление на территории РФ. В ч. 4 ст. 11 УК это правило устанавливает, что вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом);
  2. Принцип гражданства (граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства, совершившие преступление вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности по УК, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица небыли осуждены в иностранном государстве);
  3. Реальный принцип (иностранцы и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление в не пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК, в случаях, если преступление направленно против интересов РФ, если они небыли осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ);
  4. Универсальный принцип (иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, подлежат уголовной ответственности по УК в случаях, предусмотренных международным договором РФ, если они небыли осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ);
  5. Институт выдачи преступника ((экстрадиция) состоит в передаче лица, совершившего преступление, государством, на территории которого оно находится, заращивающему государству, в соответствии с международным договором).
Толкование уголовного закона
Одинаковому и правильному применению уголовного закона способствует его толкование.
Различают следующие виды толкования закона:
По субъекту:
  • легальное (осуществляет государственный орган, которому представлено право давать толкование. Легальное толкование, производимое государственным органом власти, издавшим закон, называется аутентическим);
  • судебное (бывает двух видов. Толкование, которое дает суд при применении закона по конкретному уголовному делу, имеет обязательную силу только для данного дела. Толкование, осуществляемое Пленумом Верховного Суда РФ в форме постановлений, разъясненяет содержание закона и не создает норм уголовного права);
  • доктринальное (данное толкование дают ученные, преподаватели, журналисты, другие представители СМИ, иные лица, оно не имеет обязательной силы).
По способам:
  • грамматическое (исследует текст закона по правилам грамматики и синтаксиса т.е. анализ значения понятий, связей между ними и др.);
  • историческое (выясняет обстановку, условия, причины, которые привели к принятию или изменению уголовного закона);
  • систематическое (помогает раскрыть смысл нормы исходя из ее связи с другими нормами уголовного закона и нормами других отраслей права);
  • логическое (позволяет уяснить сущность уголовно-правовой нормы. Он осуществляется на основании сравнительно-правового анализа разных норм, установления их соотношения и связей между ними).
По объему:
  • буквальное (дает толкование закона в точном соответствии с его текстом, когда буква закона совпадает с его содержанием);
  • ограничительное (сужает круг деяний или лиц в сравнении с теми деяниями, на которые распространялась бы норма, если следовать ее формальному текстуальному изложению. Иначе говоря, при ограничительном толковании текст закона «превышает» ее действительное содержание, которое хотел отразить в норме законодатель);
  • распространительное (расширяет содержание уголовно-правового положения по сравнению с его словесным выражением. Смысл закона в этом случае шире его текста).








Понятие, система и задачи уголовного права

Понятие уголовного права, его предмет, метод, функции и система
Уголовное право (в общем смысле) можно определить, как совокупность юридических норм о преступлении и наказании.
В настоящее время уголовное право употребляется в трех значениях:
  1. как отрасль законодательства
  2. как отрасль права
  3. как наука и учебная дисциплина.
Уголовным правом регулируется специфические общественные отношения (составляющие его предмет) т. е. те, которые возникают в связи с совершением лицом общественно опасных деяний. Которые в свою очередь можно подразделить на:
  • Охранительные уголовно-правовые отношения
  • Общепринудительные уголовно-правовые отношения
  • Регулятивные уголовно-правовые отношения.
Специфика предмета уголовного права определяет и особенности метода уголовно-правового регулирования. 
Метод представляет собой совокупность правовых средств воздействия (способов, приемов) на общественные отношения с целью их урегулирования.
Методом регулирования охранительных уголовно-правовых отношений является применение санкций тех статей УК, в которых предусмотрена ответственность за совершение конкретного преступления.
Методом уголовно-правого регулирования предупредительных отношений является установление запрета совершение наиболее опасных, предусмотренных уголовным законом деяний под угрозой применения наиболее строгой меры принуждения- наказания.  
Также к методам уголовно-правового регулирования можно отнести:
  • Криминализацию (т.е. установление уголовной ответственности за деяния, ранее к числу преступлений не относимые);
  • Декриминализацию (т.е. исключение уголовной ответственности за деяния, ранее признаваемые приступными);
  • Пенализацию (т.е. установление критериев, видов и пределов мер наказания за совершение преступления);
  • Депенализацию (т.е. исключение либо ограничение применения отдельных видов наказания, предусмотренных за совершение конкретных преступлений).
В теории уголовного права также указывается дополнительный перечень методов:
  1. юридический
  2. уголовно-статистический
  3. социологический
  4. системный
  5. сравнительно-правоведческий
  6. историко-сравнительный
  7. математический
Помимо метода уголовного права в теории выделяется также функции уголовного права.
Функция - это внешнее проявление свойств какого-либо объекта в существующей системе общественных отношений. 
К числу функций в теории уголовного права относят:
  • охранительную (устанавливает уголовную ответственность за причинение вреда правоохранительным интересам личности, общества, государства);
  • восстановительную (восстанавливает нарушенные преступлением общественные отношения);
  • регулятивную (регулирует общественные отношения, возникающие между государством в лице таких органов, как суд, прокуратура, МВД и пр. и гражданами, совершившими преступление).
В теории уголовного права некоторые ученые высказывают мнение, что функциями уголовного права являются также:
  • воспитательная (воздействует на правонарушителя и других лиц, посредством издания законом, с целью выработки у них осознанного соблюдения запретов государства);
  • предупредительная (данная функция состоит в частном о общем предупреждении. Частное предупреждение – это недопущение совершения нового преступления лицом, таковое же совершившим. Общее предупреждение – недопущение совершения преступления другими лицами путем угрозы наказанием).
Несомненно, тесная связь уголовного права с такими отраслями, как:
Уголовно-исполнительное право (регламентирует порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, назначенных судом за совершение преступлений).
Уголовно-процессуальное право (определяет порядок и формы деятельности суда, прокурора, следователя, дознавателя при расследовании и рассмотрении в судах уголовных дел).
Административное право (сходно с уголовным правом по своим задачам, которыми и в том и в другом случаи является охрана прав, свобод и законных интересов личности, юридических лиц, общества и государства, нарушение которых влечет применение определённых мер.
Система уголовного права складывается из Общей и Особенной частей.

Задачи уголовного права
Задачи уголовного права самым тесным образом связаны с функциями.
Согласно ст.  2 УК РФ
Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека, и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений.
Исходя из этой статьи первой задачей можно назвать - охранительную
Второй задачей – предупредительную:
  • Общая превенция (заключается в удержании от совершения преступления граждан под воздействием уголовно-правового запрета);
  • Частная превенция (заключается в удержании от совершения нового преступления лица, уже совершившего преступление ранее).
Некоторыми ученными указывается и еще одна задача – воспитательная.

Принципы уголовного права
Принципы уголовного права – это основополагающие идеи и основные исходные положения, закреплённые в уголовном законодательстве и обязательные для правоприменительных органов в процессе осуществление ими своей деятельностью по борьбе с преступностью.
Под принципами уголовного права УК РФ подразумевает:
Принцип законности
Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом.
Применение уголовного закона по аналогии не допускается.
Принцип равенства граждан перед законом
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Принцип вины
Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.
Принцип справедливости
Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
Принцип гуманизма
Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.
Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Наука уголовного права
Наука уголовного права, являясь частью юридической науки, представляет собой совокупность идей и взглядов о принципах и основаниях уголовной ответственности, о признаках преступления и понятии состава преступления, о содержании и эффективности мер наказания с целью последившего использования выводов и предложений в законотворческой и правоприменительной практике.
Науке уголовного права присуще свои специфические методы:
  • Формально-догматический ((логический, юридический) при помощи которого, во-первых, уточняется конструкция уголовно-правовой нормы, что играет значительную роль при квалификациях преступлений, и, во-вторых, определяется содержание нормы, что необходимо, например, при разграничении сходных преступлений. В последнем случае осуществляется толкование закона);
  • Сравнительно-правовой (предполагает сопоставительный анализ уголовного законодательства различных правовых систем и государств);
  • Сравнительно-исторический ((историко-правовой) предполагающий анализ институтов уголовного прав в процессе их исторического развития);
  • Социологический (позволяет раскрыть социальную необходимость и обоснованность отдельных институтов уголовного права посредством анкетирования, интервьюирования, опросов, экспертных оценок по различным проблемам уголовного права);
  • Уголовно-статистический (предусматривает исследование качественного своеобразия уголовно-правовых явлений и понятий посредством количественных показателей).